1️⃣0️⃣ 💪
Определение СКГД ВС РФ от 28.11.2023 № 45-КГ23-22-К7
Эх, что бы мы делали без добросовестности
С учётом диспозитивности гражданского законодательства, ограничивающего поведение участников гражданского оборота только их добросовестностью,...
Определение СКГД ВС РФ от 28.11.2023 № 45-КГ23-22-К7
Эх, что бы мы делали без добросовестности
🤣11❤5👏1😁1🤡1
🎓Конфискация/репарации и частное право
Прямо сейчас на фоне тяжелейших вызовов международному порядку мы можем наблюдать становление международного права. И становление это не лишено преломления частно-правовых вопросов.
Можно ли конфисковать активы нападавшей стороны для возмещения потерпевшей? На первый взгляд, ответ очевиден. Тем более что давно известен институт репараций.
Вместе с тем, это один из самых сложных вопросов перед современным правом. Конфискация может стать роковым решением по целому комплексу причин.
Во-первых, в отличие от конфискации применительно к частным лицам, речь всё же о публичных фондах. И тогда - можно ли изъятием общественных денег наказывать общество за решения его политических элит? Абстрактного верного ответа на этот вопрос не существует.
Кроме того, в отношении частных лиц для принятия таких чувствительных решений существует конвенциональный цивилизованный механизм - суд. По вопросу же конфискации на международном уровне это пока не нейтральный форум, а - пусть и многосторонние - но договорённости части стран. Через ООН такая инициатива из-за вето просто не пройдёт.
Во-вторых, представьте, каким ударом по международной системе доверия может стать изъятие средств государства. Устоит ли тогда система хранения резервов через инвестиции в других юрисдикциях? Примерно в этом направлении могут думать многие крупнейшие страны - стороны тлеющих конфликтов. Например, КНР, Индия.
В-третьих, конфискация как явление звучит равносильно беспределу. Репарации нам известны, но это механизм, основанный на согласии плательщика, а не навязывании.
Наконец, той же Украине средства важнее сейчас, а не когда-то потом.
Мне в какой-то момент казалось, что дело гиблое. Но новость об обсуждающемся сейчас механизме меня растормошила.
Reuters пишет, что на повестке выпуск облигаций, в основе которых будут потенциальные требования Украины к России. Эти облигации смогут скупить иностранные инвесторы, включая правительства. Иными словами, Украина сможет передать свои требования, получив за них текущие средства здесь и сейчас.
Это очень похоже на инкассо-цессию, когда кредитор переносит риски и бремя взыскания на лицо, которому он уступает требование. Он получает меньше, но гарантированно и сразу, при этом устраняясь от бремени преследования должника.
Получается, эффект передачи средств достигается через распределение рисков, а не беспредел, конфискацию.
Кажется, я зря раньше времени остыл. Право держит уровень, не снося свои фундаментальные начала.
Прямо сейчас на фоне тяжелейших вызовов международному порядку мы можем наблюдать становление международного права. И становление это не лишено преломления частно-правовых вопросов.
Можно ли конфисковать активы нападавшей стороны для возмещения потерпевшей? На первый взгляд, ответ очевиден. Тем более что давно известен институт репараций.
Вместе с тем, это один из самых сложных вопросов перед современным правом. Конфискация может стать роковым решением по целому комплексу причин.
Во-первых, в отличие от конфискации применительно к частным лицам, речь всё же о публичных фондах. И тогда - можно ли изъятием общественных денег наказывать общество за решения его политических элит? Абстрактного верного ответа на этот вопрос не существует.
Кроме того, в отношении частных лиц для принятия таких чувствительных решений существует конвенциональный цивилизованный механизм - суд. По вопросу же конфискации на международном уровне это пока не нейтральный форум, а - пусть и многосторонние - но договорённости части стран. Через ООН такая инициатива из-за вето просто не пройдёт.
Во-вторых, представьте, каким ударом по международной системе доверия может стать изъятие средств государства. Устоит ли тогда система хранения резервов через инвестиции в других юрисдикциях? Примерно в этом направлении могут думать многие крупнейшие страны - стороны тлеющих конфликтов. Например, КНР, Индия.
В-третьих, конфискация как явление звучит равносильно беспределу. Репарации нам известны, но это механизм, основанный на согласии плательщика, а не навязывании.
Наконец, той же Украине средства важнее сейчас, а не когда-то потом.
Мне в какой-то момент казалось, что дело гиблое. Но новость об обсуждающемся сейчас механизме меня растормошила.
Reuters пишет, что на повестке выпуск облигаций, в основе которых будут потенциальные требования Украины к России. Эти облигации смогут скупить иностранные инвесторы, включая правительства. Иными словами, Украина сможет передать свои требования, получив за них текущие средства здесь и сейчас.
Это очень похоже на инкассо-цессию, когда кредитор переносит риски и бремя взыскания на лицо, которому он уступает требование. Он получает меньше, но гарантированно и сразу, при этом устраняясь от бремени преследования должника.
Получается, эффект передачи средств достигается через распределение рисков, а не беспредел, конфискацию.
Кажется, я зря раньше времени остыл. Право держит уровень, не снося свои фундаментальные начала.
🔥8🤡5👍3👎2❤1🤣1
🎓Непреодолимая сила санкций
Поразительным образом глобальные явления, которые как будто затрагивают каждый сантиметр жизни, часто остаются за периметром внимания ВС РФ. Так было с пандемией, по которой кроме двух достаточно размытых Пленумов есть по сути одно определение по существу (Определение СКЭС ВС РФ от 23.12.2021 № 305-ЭС21-12558). Да и то, обстоятельства самые банальные и не обладали потенциалом на какие-то интересные откровения от высшей инстанции.
Похожим образом только в ноябре 2023-го года было рассмотрено дело, которое разбирало вопрос влияния текущих односторонних ограничений (санкций) (Определение СКЭС ВС РФ от 20.11.2023 № 305-ЭС23-11869)
Итак, СКЭС защитила от иска клиента банк, который провёл платёж, а затем попал в список SDN, в связи с чем платёж был заблокирован. Определение совершенно точно рекомендуется к прочтению.
В нём, в частности, есть пассаж о необходимости учитывать, что клиент может самостоятельно обратиться в OFAC с лицензией на разблокировку.
В этой части легко спутать долг и ответственность. Дело в том, что выполнение стандарта освобождает банк от ответственности. Но коль скоро исполнение (или возврат) не невозможны, а лишь затруднительны, вопрос об освобождении банка от бремени действия вряд ли такой очевидный. Кажется, с банка не стоит так просто снимать необходимость предпринятия усилий по возврату средств, возложив её на клиента. С другой стороны, из акта не совсем понятно, заявлялась ли сумма в качестве убытков или как возврат средств, поэтому просто подвешу вопрос.
Ещё один момент. В аналитических материалах я прочитал, что определение интересно тем, что отклоняется от общей практики. Мол, обычно иностранные компании при неисполнении обязательств ссылаются на санкции и суды отвергают эти доводы - тут же Верховный суд их принял.
Высказывающие такую мысль упускают из вида детали. Одно и то же обстоятельство может выступать в различных ипостасях – как релевантный для процесса факт и как применимая норма. Санкции – это как раз–таки нормы правопорядка, которые одновременно могут рассматриваться и как нормы права (для целей применения), и как обстоятельства для целей квалификации.
Так вот, не оценивая идеологически, укажу на правовую сторону – ссылка иностранных компаний на санкции отвергается в связи с тем, что те противоречат публичному порядку РФ (ст. 1193 ГК). Это значит, что суд должен игнорировать соответствующие нормы иностранного права, (американского, ЕС и проч.) даже если по обстоятельствам дела они применимы. *Кстати, очень небанальный вопрос в таком случае – игнорировать нормы всего правопорядка или конкретно санкционные.
В случае же с нашим банком санкции – это факт, который помогает выйти на то, была ли в данном случае непреодолимая сила, освобождающая его от ответственности (ст. 401 п. 3 ГК). То есть санкции здесь играли роль не нормы, а обстоятельства, положенного в основу оценки программы ответственности.
В заключение остерегу от того, чтобы делать генеральный вывод, что санкции – это непреодолимая сила. Напомню, что для установления непреодолимой силы и освобождения от ответственности необходимо несколько факторов: чрезвычайность и непредотвратимость. Иными словами, неожиданность и неизбежность последствий.
В нашем деле банк отправил перевод, а через пару дней попал под санкции. Достаточно чрезвычайно и непредотвратимо. Но всегда ли санкции неожиданны, а ущерб от них неизбежен, предлагаю оценить каждому самостоятельно.
Поразительным образом глобальные явления, которые как будто затрагивают каждый сантиметр жизни, часто остаются за периметром внимания ВС РФ. Так было с пандемией, по которой кроме двух достаточно размытых Пленумов есть по сути одно определение по существу (Определение СКЭС ВС РФ от 23.12.2021 № 305-ЭС21-12558). Да и то, обстоятельства самые банальные и не обладали потенциалом на какие-то интересные откровения от высшей инстанции.
Похожим образом только в ноябре 2023-го года было рассмотрено дело, которое разбирало вопрос влияния текущих односторонних ограничений (санкций) (Определение СКЭС ВС РФ от 20.11.2023 № 305-ЭС23-11869)
Итак, СКЭС защитила от иска клиента банк, который провёл платёж, а затем попал в список SDN, в связи с чем платёж был заблокирован. Определение совершенно точно рекомендуется к прочтению.
В нём, в частности, есть пассаж о необходимости учитывать, что клиент может самостоятельно обратиться в OFAC с лицензией на разблокировку.
В этой части легко спутать долг и ответственность. Дело в том, что выполнение стандарта освобождает банк от ответственности. Но коль скоро исполнение (или возврат) не невозможны, а лишь затруднительны, вопрос об освобождении банка от бремени действия вряд ли такой очевидный. Кажется, с банка не стоит так просто снимать необходимость предпринятия усилий по возврату средств, возложив её на клиента. С другой стороны, из акта не совсем понятно, заявлялась ли сумма в качестве убытков или как возврат средств, поэтому просто подвешу вопрос.
Ещё один момент. В аналитических материалах я прочитал, что определение интересно тем, что отклоняется от общей практики. Мол, обычно иностранные компании при неисполнении обязательств ссылаются на санкции и суды отвергают эти доводы - тут же Верховный суд их принял.
Высказывающие такую мысль упускают из вида детали. Одно и то же обстоятельство может выступать в различных ипостасях – как релевантный для процесса факт и как применимая норма. Санкции – это как раз–таки нормы правопорядка, которые одновременно могут рассматриваться и как нормы права (для целей применения), и как обстоятельства для целей квалификации.
Так вот, не оценивая идеологически, укажу на правовую сторону – ссылка иностранных компаний на санкции отвергается в связи с тем, что те противоречат публичному порядку РФ (ст. 1193 ГК). Это значит, что суд должен игнорировать соответствующие нормы иностранного права, (американского, ЕС и проч.) даже если по обстоятельствам дела они применимы. *Кстати, очень небанальный вопрос в таком случае – игнорировать нормы всего правопорядка или конкретно санкционные.
В случае же с нашим банком санкции – это факт, который помогает выйти на то, была ли в данном случае непреодолимая сила, освобождающая его от ответственности (ст. 401 п. 3 ГК). То есть санкции здесь играли роль не нормы, а обстоятельства, положенного в основу оценки программы ответственности.
В заключение остерегу от того, чтобы делать генеральный вывод, что санкции – это непреодолимая сила. Напомню, что для установления непреодолимой силы и освобождения от ответственности необходимо несколько факторов: чрезвычайность и непредотвратимость. Иными словами, неожиданность и неизбежность последствий.
В нашем деле банк отправил перевод, а через пару дней попал под санкции. Достаточно чрезвычайно и непредотвратимо. Но всегда ли санкции неожиданны, а ущерб от них неизбежен, предлагаю оценить каждому самостоятельно.
👍14👎2🔥2❤1
🎓Родовые обязательства или вещи?
Определение СКГД ВС РФ от 05.12.2023 № 82-КГ23-5-К7
Перефразируя классиков, маленький абзац для СКГД, но большой для теории ГП.
В этом абзаце СКГД описывает не что иное как родовое обязательство.
Важно, но продолжает вызывать путанницу – родовых вещей не существует, существуют родовые обязательства. Каждая, даже серийная вещь типа стула в IKEA, индивидуальна. При этом мы можем индивидуализировать эту вещь и, несмотря на то, что таких же множество, согласовать обязательство относительно данного конкретного стула.
Про такие родовые серийные вещи правильнее говорить как про заменимые. И вот уже то, любую ли из этой серии или конкретную согласовали стороны, решает тип обязательства – родовое (любая) или индивидуальное (конкретно эта).
Родовая купля-продажа в этом смысле вообще сильно отклоняется от индивидуальной. Некоторые даже говорят, что это разные договоры, потому что подразумевают совершенно разную программу действий и совершенно различные риск.
Риск - это несение потерь (в широком смысле) по договору, когда никто из сторон не виноват. В приложении к купле-продаже это означает, что если товар погиб, утрачен, отсутствует в наличии или иначе не может быть предоставлен, то по умолчанию в рамках родовой купли-продажи для продавца ничего прекращается. Его программа подразумевает предпринять разумные усилия по выполнению обязательства – закупить у 3-х лиц, произвести ещё и т.д. Отсюда и замечание СКГД ВС РФ из 2-го абзаца выше.
В индивидуальном обязательстве же в таком случае всё прекращалось бы невозможностью исполнения. Как видите, программа совсем другая.
СКГД уже несколько раз высказывается по этому поводу (Определение СКГД ВС РФ от 05.09.2023 № 7-КГ23-4-К2 и от 16.01.2024 № 4-КГ23-90-К1), правда использует не совсем близкий мне термин:
Как я сказал, во избежание путаницы разумнее, как кажется: родовые/индивидуальные – обязательства. Заменимые/незаменимые – вещи.
Отсутствия в настоящее время товара у ответчика его от этой обязанности [по передаче товара] не освобождает.
Кроме того, судом надлежащим образом не были проверены доводы истца о том, что товары той же марки и модели, что были им приобретены у ответчика, имеются в продаже на территории РФ.
Определение СКГД ВС РФ от 05.12.2023 № 82-КГ23-5-К7
Перефразируя классиков, маленький абзац для СКГД, но большой для теории ГП.
В этом абзаце СКГД описывает не что иное как родовое обязательство.
Важно, но продолжает вызывать путанницу – родовых вещей не существует, существуют родовые обязательства. Каждая, даже серийная вещь типа стула в IKEA, индивидуальна. При этом мы можем индивидуализировать эту вещь и, несмотря на то, что таких же множество, согласовать обязательство относительно данного конкретного стула.
Про такие родовые серийные вещи правильнее говорить как про заменимые. И вот уже то, любую ли из этой серии или конкретную согласовали стороны, решает тип обязательства – родовое (любая) или индивидуальное (конкретно эта).
Родовая купля-продажа в этом смысле вообще сильно отклоняется от индивидуальной. Некоторые даже говорят, что это разные договоры, потому что подразумевают совершенно разную программу действий и совершенно различные риск.
Риск - это несение потерь (в широком смысле) по договору, когда никто из сторон не виноват. В приложении к купле-продаже это означает, что если товар погиб, утрачен, отсутствует в наличии или иначе не может быть предоставлен, то по умолчанию в рамках родовой купли-продажи для продавца ничего прекращается. Его программа подразумевает предпринять разумные усилия по выполнению обязательства – закупить у 3-х лиц, произвести ещё и т.д. Отсюда и замечание СКГД ВС РФ из 2-го абзаца выше.
В индивидуальном обязательстве же в таком случае всё прекращалось бы невозможностью исполнения. Как видите, программа совсем другая.
СКГД уже несколько раз высказывается по этому поводу (Определение СКГД ВС РФ от 05.09.2023 № 7-КГ23-4-К2 и от 16.01.2024 № 4-КГ23-90-К1), правда использует не совсем близкий мне термин:
Таким образом, вывод судов о том, что понуждение продавца к исполнению обязательства в натуре относительно товара, определенного родовыми признаками, недопустимо, сделан без учета приведенных выше норм материального права и разъяснений Пленума ВС РФ.
Как я сказал, во избежание путаницы разумнее, как кажется: родовые/индивидуальные – обязательства. Заменимые/незаменимые – вещи.
👍27❤8🤣2🤡1
🎓Чеки и купля-продажа
Читая ранее упоминавшееся определение СКГД ВС РФ от 05.12.2023 № 82-КГ23-5-К7, обнаружил для себя занимательную вещь, на которую раньше, должен признаться, не обращал внимание. Согласно ст. 493 ГК, “договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, электронного или иного документа, подтверждающего оплату товара.”
Возможно, вы знаете, что между главами ГК о сделках и о договорах в части норм о форме есть небольшое противоречие.
Существует, по сути, всего два вида формы сделки: письменная и нотариальная. Устная – это не форма, а отсутствие формы. Регистрация – надеюсь, уже все усвоили – это также не про форму.
Несоблюдение нотариальной формы – это автоматическая ничтожность (ст. 163 ГК). А вот для несоблюдения письменной чуть сложнее – по умолчанию запрет ссылаться на свидетельские показания (ст. 162 ГК), а в случаях, прямо указанных в законе – ничтожность (см. например, неустойка (ст. 331), залог (ст. 339), поручительство (ст. 362), кредит (ст. 820) и др.)
Это про сделки, и, казалось бы, по сути такие же правила должны применяться для двусторонних сделок, более известных как договоры.
Теперь читаем ст. 432 п.1 ГК:
Тут уже последствием несоблюдения формы как будто является незаключённость.
Вполне возможно, что для договоров хотели установить специальное правило, но скорее всего, это просто неудачная законодательная техника. Очень сложно поверить, что законодатель стремился вывести договоры из-под общего режима и сказать, что без формы они не существуют (не заключены). Иначе бы правило о свидетельских показаниях, стремящееся спасти сделку при несоблюдении формы, имело бы очень узкое применение, исключая огромный пласт договоров, где они наиболее востребованы.
А теперь возвращаемся к ст. 493 ГК. Там сказано, что с момента выдачи чека или иного подтверждения оплаты договор считается заключённым в нужной форме.
Так, а если чек или иной подтверждающий документ не выдан, то что? Запрет ссылаться на свидетельские? Нет, он закрыт следующим предложением ст. 493 ГК:
Тогда остаётся второй вариант - может, по правилам ст. 432 ГК договор вообще не заключён?
Такое толкование следует скорее исключить, потому что я искренне не понимаю, как подобная норма служила бы интересам потребителя. Получается, тебе не выдали подтверждающий оплату документ, а ты как покупатель-потребитель в связи с этим не приобрёл товар, а, строго говоря, существуешь в режиме неосновательного обогащения. При том, что – подчеркну – по условиям задачи, товар передан и оплачен. Просто чек не выдали. Полагаю, чеки были задуманы в подмогу - как дополнительное средство доказывания - а не во вред. Проблема в том, что сформулировали не как про средство доказывания, а как про обязательный реквизит.
В общем, что в сухом остатке. Ст. 493 ГК как будто просто пустая. По тексту приравнивает чеки к соблюдению письменной формы договора. Но если чека нет, то всё равно можно ссылаться на любые доказательства, включая свидетелей. Спрашивается, зачем было приравнивать к письменной? А если имели ввиду заключённость …надеюсь, не имели.
Я сейчас рассуждаю строго логически, догматически. Вроде как на практике (как минимум СКГД) описанное мракобесие не выстреливает. Но сама норма даёт повод порассуждать. Моё дело – воспользоваться.
Читая ранее упоминавшееся определение СКГД ВС РФ от 05.12.2023 № 82-КГ23-5-К7, обнаружил для себя занимательную вещь, на которую раньше, должен признаться, не обращал внимание. Согласно ст. 493 ГК, “договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, электронного или иного документа, подтверждающего оплату товара.”
Возможно, вы знаете, что между главами ГК о сделках и о договорах в части норм о форме есть небольшое противоречие.
Существует, по сути, всего два вида формы сделки: письменная и нотариальная. Устная – это не форма, а отсутствие формы. Регистрация – надеюсь, уже все усвоили – это также не про форму.
Несоблюдение нотариальной формы – это автоматическая ничтожность (ст. 163 ГК). А вот для несоблюдения письменной чуть сложнее – по умолчанию запрет ссылаться на свидетельские показания (ст. 162 ГК), а в случаях, прямо указанных в законе – ничтожность (см. например, неустойка (ст. 331), залог (ст. 339), поручительство (ст. 362), кредит (ст. 820) и др.)
Это про сделки, и, казалось бы, по сути такие же правила должны применяться для двусторонних сделок, более известных как договоры.
Теперь читаем ст. 432 п.1 ГК:
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Тут уже последствием несоблюдения формы как будто является незаключённость.
Вполне возможно, что для договоров хотели установить специальное правило, но скорее всего, это просто неудачная законодательная техника. Очень сложно поверить, что законодатель стремился вывести договоры из-под общего режима и сказать, что без формы они не существуют (не заключены). Иначе бы правило о свидетельских показаниях, стремящееся спасти сделку при несоблюдении формы, имело бы очень узкое применение, исключая огромный пласт договоров, где они наиболее востребованы.
А теперь возвращаемся к ст. 493 ГК. Там сказано, что с момента выдачи чека или иного подтверждения оплаты договор считается заключённым в нужной форме.
Так, а если чек или иной подтверждающий документ не выдан, то что? Запрет ссылаться на свидетельские? Нет, он закрыт следующим предложением ст. 493 ГК:
Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.
Тогда остаётся второй вариант - может, по правилам ст. 432 ГК договор вообще не заключён?
Такое толкование следует скорее исключить, потому что я искренне не понимаю, как подобная норма служила бы интересам потребителя. Получается, тебе не выдали подтверждающий оплату документ, а ты как покупатель-потребитель в связи с этим не приобрёл товар, а, строго говоря, существуешь в режиме неосновательного обогащения. При том, что – подчеркну – по условиям задачи, товар передан и оплачен. Просто чек не выдали. Полагаю, чеки были задуманы в подмогу - как дополнительное средство доказывания - а не во вред. Проблема в том, что сформулировали не как про средство доказывания, а как про обязательный реквизит.
В общем, что в сухом остатке. Ст. 493 ГК как будто просто пустая. По тексту приравнивает чеки к соблюдению письменной формы договора. Но если чека нет, то всё равно можно ссылаться на любые доказательства, включая свидетелей. Спрашивается, зачем было приравнивать к письменной? А если имели ввиду заключённость …надеюсь, не имели.
Я сейчас рассуждаю строго логически, догматически. Вроде как на практике (как минимум СКГД) описанное мракобесие не выстреливает. Но сама норма даёт повод порассуждать. Моё дело – воспользоваться.
🔥20🤡5👍4❤1
Прямо сейчас я кропотливо занят обработкой присланных редактором правок к статье: ставлю абзацы и пункты ГК перед статьями.
Иными словами, из “ст. 434.1 п. 2 пп. 2 ГК" делаю “пп. 2 п. 2 ст. 434.1 ГК".
Хочется верить, что когда – нибудь я наберу академический вес и буду писать как минимум так, как мне кажется верным. А может, и удастся кого-то убедить, что мой вариант разумнее.
Кстати, уже заканчиваю.
Дальше "ГК" на "ГК РФ"
Иными словами, из “ст. 434.1 п. 2 пп. 2 ГК" делаю “пп. 2 п. 2 ст. 434.1 ГК".
Хочется верить, что когда – нибудь я наберу академический вес и буду писать как минимум так, как мне кажется верным. А может, и удастся кого-то убедить, что мой вариант разумнее.
Кстати, уже заканчиваю.
Дальше "ГК" на "ГК РФ"
❤25🤔7👍6💯5🤣4🤡2
🎓Возможно ли в России дарение бывшим
СКГД выпустила очередное определение, где указала, что переданное заведомо в отсутствие обязательства истребовать назад не получится (Определение от 05.12.2023 № 80-КГ23-5-К6). Практика по ст. 1109 ГК уже настолько обширная и типизированная, что я на неё обычно даже не обращаю внимание. Но это определение заставило меня сесть за перо, чтобы указать на, по-моему, вопиющее смешение.
В новостях на это определение тоже обратили внимание (даже в Парламентской газете). Заголовки примерно в духе: «ВС РФ разрешил не возвращать подарки бывшим», и это тот редкий случай, когда заголовки журналистов более соответствовали действительности, чем сам инфоповод.
Нюанс в том, что не про какие подарки ВС не говорит – он ссылается на ст. 1109 ГК. Причём делает это в одном абзаце в конце Определения после того, как выдаёт хороший учебник по обжалованию судебных актов. То есть вопрос с возвратом переданного был для коллегии не центральным либо очевидным.
Ссылка на ст. 1109 ГК вызывает недоумение потому, что ВС, кажется, не совсем понимает назначение этой нормы. Ст. 1109 ГК направлена на исключение противоречивого поведения, когда лицо заплатило в отсутствие обязанности, а теперь, якобы подрывая разумные ожидания получателя, требует назад.
Саму норму я не оцениваю. Кажется, в таких случаях разумные ожидания не столь значимы, чтобы исключать возврат, но дело не в этом.
Дело в том, что при избранном коллегией толковании я искренне не понимаю, можно ли по российскому праву заключить договор дарения. Напомню, это типичное соглашение, по которому имущество передаётся в отсутствие обязательства.
Когда истец приходит в суд вернуть от бывшей девушки IPhone 12 Pro Max, коллегия, плотно присевшая на ст. 1109 ГК, даже не пытается усмотреть дарение, а исключает возврат именно в связи с отсутствием обязательства. Иными словами, вернуть назад нельзя не потому, что заключён и исполнен договор дарения, а основания для возврата отсутствуют (ст. 578 ГК), но потому что истец якобы действует противоречиво.
Это очень похоже на античное понимание дарения. Оно не было соглашением, то есть основанием перехода права, но было правовым основанием для удержания полученного. Иными словами, договора, устанавливающего обязательства по дарению, не существовало, но если лицо безвозмездно передало предмет, вернуть назад было нельзя – у «одаряемого» в распоряжении была эксцепция.
Но это просто к слову, интересный факт. Мне бы не хотелось рассматривать решение СКГД через призму реверансов в сторону древней классики. Тем более это та классика, которая скорее архаика, а в текущих реалиях непонятно, к чему развитие 2000 лет права, если смешиваются соглашение и эстоппель.
СКГД выпустила очередное определение, где указала, что переданное заведомо в отсутствие обязательства истребовать назад не получится (Определение от 05.12.2023 № 80-КГ23-5-К6). Практика по ст. 1109 ГК уже настолько обширная и типизированная, что я на неё обычно даже не обращаю внимание. Но это определение заставило меня сесть за перо, чтобы указать на, по-моему, вопиющее смешение.
В новостях на это определение тоже обратили внимание (даже в Парламентской газете). Заголовки примерно в духе: «ВС РФ разрешил не возвращать подарки бывшим», и это тот редкий случай, когда заголовки журналистов более соответствовали действительности, чем сам инфоповод.
Нюанс в том, что не про какие подарки ВС не говорит – он ссылается на ст. 1109 ГК. Причём делает это в одном абзаце в конце Определения после того, как выдаёт хороший учебник по обжалованию судебных актов. То есть вопрос с возвратом переданного был для коллегии не центральным либо очевидным.
Ссылка на ст. 1109 ГК вызывает недоумение потому, что ВС, кажется, не совсем понимает назначение этой нормы. Ст. 1109 ГК направлена на исключение противоречивого поведения, когда лицо заплатило в отсутствие обязанности, а теперь, якобы подрывая разумные ожидания получателя, требует назад.
Саму норму я не оцениваю. Кажется, в таких случаях разумные ожидания не столь значимы, чтобы исключать возврат, но дело не в этом.
Дело в том, что при избранном коллегией толковании я искренне не понимаю, можно ли по российскому праву заключить договор дарения. Напомню, это типичное соглашение, по которому имущество передаётся в отсутствие обязательства.
Когда истец приходит в суд вернуть от бывшей девушки IPhone 12 Pro Max, коллегия, плотно присевшая на ст. 1109 ГК, даже не пытается усмотреть дарение, а исключает возврат именно в связи с отсутствием обязательства. Иными словами, вернуть назад нельзя не потому, что заключён и исполнен договор дарения, а основания для возврата отсутствуют (ст. 578 ГК), но потому что истец якобы действует противоречиво.
Это очень похоже на античное понимание дарения. Оно не было соглашением, то есть основанием перехода права, но было правовым основанием для удержания полученного. Иными словами, договора, устанавливающего обязательства по дарению, не существовало, но если лицо безвозмездно передало предмет, вернуть назад было нельзя – у «одаряемого» в распоряжении была эксцепция.
Но это просто к слову, интересный факт. Мне бы не хотелось рассматривать решение СКГД через призму реверансов в сторону древней классики. Тем более это та классика, которая скорее архаика, а в текущих реалиях непонятно, к чему развитие 2000 лет права, если смешиваются соглашение и эстоппель.
❤18👍8🔥1🤔1
Всё, что нужно для торжества зла - это бездействие добрых людей.
🎓Вознаграждающее дарение
В праве нескольких крупных европейских юрисдикций существует т.н. вознаграждающее (ремунераторное) дарение (см. ст. 770 итальянского ГК, § 534 ГГУ).
Это такое дарение, которое следует в ответ на некую услугу (в широком, даже не юридическом смысле). Иными словами, это не чистый жест доброй воли, а безвозмездное предоставление с целью отблагодарить одаряемого за некое обстоятельство в прошлом. Те, кто приносил конфеты доктору, цветы учителю или шоколадку коллеге по работе, должны сходу словить.
Эта конструкция весьма интересна тем, что по сути представляет собой своеобразную «предсиналлагму», или «предобмен». В синаллагматической связи обмен происходит потому, что обе стороны к нему обязан, а в обсуждаемом случае обязанности нет, но есть веское моральное долженствование, которое, возможно, будет посильнее некоторых юридических обязательств.
Такой расклад позволяет некоторым говорить о том, что юридический оборот когда-то вырос из дара. Просто в какой-то период отдельные предоставления (дары) сплелись в синаллагму и вышли взаимные договоры.
В этом же контексте весьма интересен феномен краудфандинга. У него есть различные формы. Например, можно устроить сбор на конкретные цели. А можно устроить систему паушальных взносов, т.е. таких, чтобы плата шла не на конкретное действие, а на деятельность. Такая конструкция используется весьма часто для финансирования СМИ, блогеров.
Кажется, юридически данные явления объясняются через ремунераторное дарение. Посудите сами – некто оказывает услугу, юридически не претендуя на вознаграждение (есть прекрасный вопрос роли рекламы в обмене предоставлениями. Является ли внимание зрителя к рекламе «оплатой»), а в ответ может получить некое «вознаграждение».
Явление прекрасно с юридической точки зрения, но также и с социальной. Всё-таки вознаграждение, спонсорство конкретных лиц создаёт неуловимую, но весьма сильную зависимость.
Я очень люблю фразу из «Шахматной новеллы» С. Цвайга:
В таких сферах как преподавание, СМИ, религия, семейные отношения весьма сложно и иногда даже пагубно вводить контекст вознаграждений. Для СМИ в частности это чревато зависимостью, а это, в свою, очередь противоположно их изначальному назначению.
За сим, раз у нас такой «заботливый» законодатель, придётся кроме теоретической деятельности, активизировать практическое применение ремунераторных дарений в отношении получателей, готовых предоставлять мне блага, которые невозможно купить за деньги.
Про законодателя нашего, может, тоже как-то поговорим.
Можно ли принятие законопроекта оспорить по аналогии со ссылкой на ст. 177 ГК? Например.
В праве нескольких крупных европейских юрисдикций существует т.н. вознаграждающее (ремунераторное) дарение (см. ст. 770 итальянского ГК, § 534 ГГУ).
Это такое дарение, которое следует в ответ на некую услугу (в широком, даже не юридическом смысле). Иными словами, это не чистый жест доброй воли, а безвозмездное предоставление с целью отблагодарить одаряемого за некое обстоятельство в прошлом. Те, кто приносил конфеты доктору, цветы учителю или шоколадку коллеге по работе, должны сходу словить.
Эта конструкция весьма интересна тем, что по сути представляет собой своеобразную «предсиналлагму», или «предобмен». В синаллагматической связи обмен происходит потому, что обе стороны к нему обязан, а в обсуждаемом случае обязанности нет, но есть веское моральное долженствование, которое, возможно, будет посильнее некоторых юридических обязательств.
Такой расклад позволяет некоторым говорить о том, что юридический оборот когда-то вырос из дара. Просто в какой-то период отдельные предоставления (дары) сплелись в синаллагму и вышли взаимные договоры.
В этом же контексте весьма интересен феномен краудфандинга. У него есть различные формы. Например, можно устроить сбор на конкретные цели. А можно устроить систему паушальных взносов, т.е. таких, чтобы плата шла не на конкретное действие, а на деятельность. Такая конструкция используется весьма часто для финансирования СМИ, блогеров.
Кажется, юридически данные явления объясняются через ремунераторное дарение. Посудите сами – некто оказывает услугу, юридически не претендуя на вознаграждение (есть прекрасный вопрос роли рекламы в обмене предоставлениями. Является ли внимание зрителя к рекламе «оплатой»), а в ответ может получить некое «вознаграждение».
Явление прекрасно с юридической точки зрения, но также и с социальной. Всё-таки вознаграждение, спонсорство конкретных лиц создаёт неуловимую, но весьма сильную зависимость.
Я очень люблю фразу из «Шахматной новеллы» С. Цвайга:
Что же до меня, то я за чистые сделки, Я с гораздо большим удовольствием заплачу вашему Чентовичу звонкой монетой, чем стану просить его об одолжении да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться потом в благодарностях.
В таких сферах как преподавание, СМИ, религия, семейные отношения весьма сложно и иногда даже пагубно вводить контекст вознаграждений. Для СМИ в частности это чревато зависимостью, а это, в свою, очередь противоположно их изначальному назначению.
За сим, раз у нас такой «заботливый» законодатель, придётся кроме теоретической деятельности, активизировать практическое применение ремунераторных дарений в отношении получателей, готовых предоставлять мне блага, которые невозможно купить за деньги.
Про законодателя нашего, может, тоже как-то поговорим.
Можно ли принятие законопроекта оспорить по аналогии со ссылкой на ст. 177 ГК? Например.
Парламентская Газета
Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов
Распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов попадет под запрет. Соответствующий закон (№ 553750-8) Госдума единогласно приняла 28 февраля.
👍14❤5🤡2
🎓А кредиторы кто?
Когда в отношении появляется больше двух лиц, почти всегда возникает сложность. И одновременно – повод интеллектуально приложиться, чтобы выстроить разумную систему и настроить приемлемый баланс интересов.
Такая задача наиболее остро стоит в ситуациях неопределённости личности кредитора, то есть лица, исполнение которому будет надлежащим.
И дело не в уполномоченности, то есть в возможности лица принять исполнение с погашающим эффектом. Этот баланс регулируется ст. 312 ГК, где у должника есть возможность запросить подтверждение полномочий на принятия. Вопрос в статусе кредитора в принципе, то есть является ли конкретное лицо действительным кредитором в конкретной ситуации.
Например, если арендодатель расторг договор с арендатором, у субарендатора может возникнуть неопределённость, сохраняется ли отношение (см. ст. 618 ГК) и кому платить, пока он не выехал – арендатору или арендодателю. Ситуация может усугубляться тем, что арендатор всячески уверяет в духи: “не парься, обжалуем. У арендодателя не было права расторгать, сейчас всё развернём, плати мне”. В такой ситуации у должника риски: заплатит не тому – будет в просрочке. А как разобраться, непонятно.
Другой пример – это, разумеется, цессия. Если должника уведомили о новом кредиторе, а потом начались разборки о действительности уступки, то последний начинает зависать в воздухе – кому платить, чтобы исполнить надлежаще. Цессионарию (а вдруг оспорят уступку) или цеденту (он изначальный кредитор – ему больше веры).
Решений этим проблемам несколько, но они не идеальны. Например, депозит нотариуса не очень подходит для неденежных исполнений. А активный (кредиторский) солидаритет с возможностью исполнить любому из нескольких кредиторов – это terra incognita. Его мало где используют (пожалуй ДДУ и синдицированное кредитование), потому что мало кто понимает. Хотя в целом это неплохой способ перенести риски неопределённости с должника на кредиторов. Он исполнит, освободится, а кредиторы будут разбираться между собой через регрессные механизмы.
Об этой проблематике меня заставило вспомнить прекрасное определение СКЭС ВС РФ от 31.01.2024 № 305-ЭС22-10624, где коллегия не сухо разрешила дело, а дала правовой навороченный спиннинг судам в том, как ловить рыбу по таким спорам. С удовольствием привожу отрывок, а вы обязательно прочитайте полностью:
Когда в отношении появляется больше двух лиц, почти всегда возникает сложность. И одновременно – повод интеллектуально приложиться, чтобы выстроить разумную систему и настроить приемлемый баланс интересов.
Такая задача наиболее остро стоит в ситуациях неопределённости личности кредитора, то есть лица, исполнение которому будет надлежащим.
И дело не в уполномоченности, то есть в возможности лица принять исполнение с погашающим эффектом. Этот баланс регулируется ст. 312 ГК, где у должника есть возможность запросить подтверждение полномочий на принятия. Вопрос в статусе кредитора в принципе, то есть является ли конкретное лицо действительным кредитором в конкретной ситуации.
Например, если арендодатель расторг договор с арендатором, у субарендатора может возникнуть неопределённость, сохраняется ли отношение (см. ст. 618 ГК) и кому платить, пока он не выехал – арендатору или арендодателю. Ситуация может усугубляться тем, что арендатор всячески уверяет в духи: “не парься, обжалуем. У арендодателя не было права расторгать, сейчас всё развернём, плати мне”. В такой ситуации у должника риски: заплатит не тому – будет в просрочке. А как разобраться, непонятно.
Другой пример – это, разумеется, цессия. Если должника уведомили о новом кредиторе, а потом начались разборки о действительности уступки, то последний начинает зависать в воздухе – кому платить, чтобы исполнить надлежаще. Цессионарию (а вдруг оспорят уступку) или цеденту (он изначальный кредитор – ему больше веры).
Решений этим проблемам несколько, но они не идеальны. Например, депозит нотариуса не очень подходит для неденежных исполнений. А активный (кредиторский) солидаритет с возможностью исполнить любому из нескольких кредиторов – это terra incognita. Его мало где используют (пожалуй ДДУ и синдицированное кредитование), потому что мало кто понимает. Хотя в целом это неплохой способ перенести риски неопределённости с должника на кредиторов. Он исполнит, освободится, а кредиторы будут разбираться между собой через регрессные механизмы.
Об этой проблематике меня заставило вспомнить прекрасное определение СКЭС ВС РФ от 31.01.2024 № 305-ЭС22-10624, где коллегия не сухо разрешила дело, а дала правовой навороченный спиннинг судам в том, как ловить рыбу по таким спорам. С удовольствием привожу отрывок, а вы обязательно прочитайте полностью:
Действительно, у должника была возможность как дождаться окончательного прохождения спора о действительности цессии через все судебные инстанции, так и воспользоваться механизмом статьи 327 ГК о внесении средств в депозит нотариуса.
Однако должник счел возможным исполнить свои обязательства по цессии после вступления в законную силу судебного акта об отказе в признании договора уступки права требования недействительным, полагая, что в данном случае им проявлена достаточная осмотрительность для признания исполнения надлежащим. Вместе с тем риски в отношениях цедент – цессионарий по общему правилу не подлежат возложению на должника в обязательстве.
Должник не должен становиться «заложником» недобросовестного поведения прежнего и нового кредитора; последствия недобросовестности при совершении цессии подлежат возложению на стороны соответствующего соглашения, на основании которого произошла уступка. По этой причине при наличии у должника разумных оснований полагать, что уступка состоялась и что цессионарий является новым кредитором, исполнение, учиненное такому цессионарию должно признаваться надлежащим.
Сомнения в проявленной осмотрительности толкуются в пользу должника в обязательстве. В рассматриваемом случае таким достаточным основанием, позволяющим разумно полагаться на переход права, является наличие вступившего в законную силу судебного акта на момент осуществления должником исполнения.
👍10❤2
Искренне рекомендую. Я сам выпускник этого курса.
По содержанию это полноценная магистратура, подобных которой можно пожелать как можно больше нашей академической среде.
По содержанию это полноценная магистратура, подобных которой можно пожелать как можно больше нашей академической среде.
❤9🔥2
Forwarded from М-Логос
В сентябре 2024 года в Институте стартует IV поток углубленного годичного онлайн-курса повышения квалификации «Договорное и обязательственное право»
🔥 На программе предусмотрены бесплатные места
Данный формат предназначен для:
— наиболее мотивированных и «голодных» до знаний студентов, обучающихся на магистерских программах,
— аспирантов и начинающих исследователей, готовящих научные работы по праву;
— преподавателей, желающих улучшить свои курсы по праву;
— тех практикующих юристов, кто желает приобрести углубленные знания в сфере обязательственного и договорного права, готов интенсивно учиться, не пропуская занятия и читать в большом объеме дополнительную литературу
❗️Отбор в группу обучения – строго по конкурсу. Портфолио к участию в конкурсе принимаются уже сегодня.
Подробнее о курсе, порядке регистрации и требованиях к портфолио читайте здесь
📮 Желающие пройти обучение должны до 15 августа 2024 года представить в Институт свое портфолио, направив его по адресу [email protected]
🔥 На программе предусмотрены бесплатные места
Данный формат предназначен для:
— наиболее мотивированных и «голодных» до знаний студентов, обучающихся на магистерских программах,
— аспирантов и начинающих исследователей, готовящих научные работы по праву;
— преподавателей, желающих улучшить свои курсы по праву;
— тех практикующих юристов, кто желает приобрести углубленные знания в сфере обязательственного и договорного права, готов интенсивно учиться, не пропуская занятия и читать в большом объеме дополнительную литературу
❗️Отбор в группу обучения – строго по конкурсу. Портфолио к участию в конкурсе принимаются уже сегодня.
Подробнее о курсе, порядке регистрации и требованиях к портфолио читайте здесь
📮 Желающие пройти обучение должны до 15 августа 2024 года представить в Институт свое портфолио, направив его по адресу [email protected]
🔥9
Дорогие девушки,
Не могу представить себе повседневность вообще и юриспруденцию в частности без вашего творческого, внимательного к деталям взгляда на вещи.
Не уверен,что когда-то будет раскрыта тайна того, как в вас могут совмещаться сила, устремлённость и одновременно женственность и изящество.
Будьте счастливы и любимы. С праздником вас😌🫶💐
Не могу представить себе повседневность вообще и юриспруденцию в частности без вашего творческого, внимательного к деталям взгляда на вещи.
Не уверен,что когда-то будет раскрыта тайна того, как в вас могут совмещаться сила, устремлённость и одновременно женственность и изящество.
Будьте счастливы и любимы. С праздником вас😌🫶💐
❤47
🎓Юридически значимые сообщения и сделки
Я уже писал о том, что сделки являются не единственной формой правомерных волевых или полуволевых актов, которые порождают гражданско-правовые последствия. Кроме сделок как чистой воли на последствия, есть также:
(1) сделкоподобные действия (акты коммуникации, значимые уведомления, как например, об уступке или просрочке);
(2) реальные акты (фактические действия, не направленные на юридические последствия, как например, авторство в случае создания произведения).
С этим пониманием, как вы полагаете, права СКСЭ ВС РФ, высказывая следующее суждение:
Определение СКЭС ВС РФ от 12.03.2024 № 305-ЭС23-22770
На мой взгляд, не права.
Данный абзац содержит ложное противопоставление юридически значимых сообщений (ЮЗС) и сделок. Дело в том, что ЮЗС являются одновременно более абстрактным понятием, вбирающим в том числе сделки, но с другой стороны, не равным понятию сделки. Иными словами, во множество ЮЗС входят далеко не все сделки.
Поясню.
Что написано в ст. 165.1 п.1 ГК:
Лукавство в том, что уведомление, заявление и иное сообщение, с которым сделка связывает последствия, называется «сделка».
В ст. 165.1 ГК законодатель посчитал нужным урегулировать коммуникативную составляющую различных юридически-значимых актов (прежде всего, сделок, сделкоподобных действий): когда считаются доставленными (полученными) и когда в связи с этим наступают последствия. Помните, как мы все учили: есть «договор-документ», есть «договор-правоотношение» и т.д. Точно так же есть «делка-правоотношение» и «сделка-коммуникативный акт».
Сделка может не иметь коммуникативного аспекта, если это сделка, не требующая восприятия. Таково, например, завещание, которое можно написать «в стол» и при этом породить правовые последствия. Такой сделке ст. 165.1 ГК, действительно, не нужна.
В целом же, когда СКЭС пишет, мол « у вас тут не сделка, а юридически значимое сообщение», она попадает в логическую ловушку, поскольку эти понятия не дихотомичны - не исключают друг друга.
Я подозреваю, что СКЭС имела ввиду противопоставление простых уведомлений и сделок. И действительно, уведомление об уступке не то же, что сделка. Ну мало ли, перепутали «уведомление» и «юридически значимое сообщение». Но тут очевидно, не описка и не синоним – дана прямая ссылка на ст. 165.1 ГК.
Призываю всё же не смешивать.
Я уже писал о том, что сделки являются не единственной формой правомерных волевых или полуволевых актов, которые порождают гражданско-правовые последствия. Кроме сделок как чистой воли на последствия, есть также:
(1) сделкоподобные действия (акты коммуникации, значимые уведомления, как например, об уступке или просрочке);
(2) реальные акты (фактические действия, не направленные на юридические последствия, как например, авторство в случае создания произведения).
С этим пониманием, как вы полагаете, права СКСЭ ВС РФ, высказывая следующее суждение:
Уведомление Компании, в котором она попросила ответчика не осуществлять в ее адрес никаких платежей до момента постановки на налоговый учет и открытия расчетного счета в банке, является, по сути, юридически значимым сообщением (статья 165.1 ГК) об установлении срока исполнения арендатором обязательства по оплате пользования имуществом по уже заключенному и исполняемому договору и не может быть квалифицировано как сделка под отлагательным условием.
Определение СКЭС ВС РФ от 12.03.2024 № 305-ЭС23-22770
На мой взгляд, не права.
Данный абзац содержит ложное противопоставление юридически значимых сообщений (ЮЗС) и сделок. Дело в том, что ЮЗС являются одновременно более абстрактным понятием, вбирающим в том числе сделки, но с другой стороны, не равным понятию сделки. Иными словами, во множество ЮЗС входят далеко не все сделки.
Поясню.
Что написано в ст. 165.1 п.1 ГК:
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия…
Лукавство в том, что уведомление, заявление и иное сообщение, с которым сделка связывает последствия, называется «сделка».
В ст. 165.1 ГК законодатель посчитал нужным урегулировать коммуникативную составляющую различных юридически-значимых актов (прежде всего, сделок, сделкоподобных действий): когда считаются доставленными (полученными) и когда в связи с этим наступают последствия. Помните, как мы все учили: есть «договор-документ», есть «договор-правоотношение» и т.д. Точно так же есть «делка-правоотношение» и «сделка-коммуникативный акт».
Сделка может не иметь коммуникативного аспекта, если это сделка, не требующая восприятия. Таково, например, завещание, которое можно написать «в стол» и при этом породить правовые последствия. Такой сделке ст. 165.1 ГК, действительно, не нужна.
В целом же, когда СКЭС пишет, мол « у вас тут не сделка, а юридически значимое сообщение», она попадает в логическую ловушку, поскольку эти понятия не дихотомичны - не исключают друг друга.
Я подозреваю, что СКЭС имела ввиду противопоставление простых уведомлений и сделок. И действительно, уведомление об уступке не то же, что сделка. Ну мало ли, перепутали «уведомление» и «юридически значимое сообщение». Но тут очевидно, не описка и не синоним – дана прямая ссылка на ст. 165.1 ГК.
Призываю всё же не смешивать.
Telegram
ПостГлоссатор
🎓Что бы ещё такое оспорить, или теория юрфактов
Оспаривание сделок в банкротстве – это неевклидовая сфера, которая, на мой взгляд, позволяет расширить понимание теории сделок и юрфактов.
Мы привыкли, что в частном праве в основном оспариваются сделки.…
Оспаривание сделок в банкротстве – это неевклидовая сфера, которая, на мой взгляд, позволяет расширить понимание теории сделок и юрфактов.
Мы привыкли, что в частном праве в основном оспариваются сделки.…
❤16🤡3👍2
🔆 О приятном в пятницу, или форма Определений ВС РФ
В пятницу, особенно в такую весеннюю и уютную, как сегодня в Москве, я решил отложить пост по интересному вопросу.
Вместо этого просто занимательная мелочь, с которой приятно уходить на выходные.
У ВС РФ есть прекрасный тренд: СКЭС уже в нескольких определениях предлагает текст с пронумероваными абзацами, выделенными смысловыми частями, обозначенными подразделами:
(1) Определение СКЭС ВС РФ от 18.03.2024 № 303-ЭС23-23529. Выделены и пронумерованы подразделы по вопросам: применение ст. 303 ГК и СИД по взысканию доходов;
(2) Определение СКЭС ВС РФ от 11.03.2021 № 308-ЭС20-18927 о применении норм иностранного (шведского) права. Пронумерованы смысловые части;
(3) Определение СКЭС ВС РФ от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177. “Царь-определение” в этой подборке. Не просто разделы, а с прописанными заголовками, подразделами и нумерацией смысловых частей.
То самое дело о банкротстве кипрской компании.
Вряд ли судьи ВС читают мою скромную писанину на этом канале. Разве что некоторые их помощники, среди которых много студентов и очень светлых голов. В любом случае, от меня огромное спасибо и так держать. В таких вещах есть очень важная дисциплина сложного текста и внимание к читателю.
Я очень рад, что наше право развивается не только по содержанию, но и по форме.
Всем весенних выходных
В пятницу, особенно в такую весеннюю и уютную, как сегодня в Москве, я решил отложить пост по интересному вопросу.
Вместо этого просто занимательная мелочь, с которой приятно уходить на выходные.
У ВС РФ есть прекрасный тренд: СКЭС уже в нескольких определениях предлагает текст с пронумероваными абзацами, выделенными смысловыми частями, обозначенными подразделами:
(1) Определение СКЭС ВС РФ от 18.03.2024 № 303-ЭС23-23529. Выделены и пронумерованы подразделы по вопросам: применение ст. 303 ГК и СИД по взысканию доходов;
(2) Определение СКЭС ВС РФ от 11.03.2021 № 308-ЭС20-18927 о применении норм иностранного (шведского) права. Пронумерованы смысловые части;
(3) Определение СКЭС ВС РФ от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177. “Царь-определение” в этой подборке. Не просто разделы, а с прописанными заголовками, подразделами и нумерацией смысловых частей.
То самое дело о банкротстве кипрской компании.
Вряд ли судьи ВС читают мою скромную писанину на этом канале. Разве что некоторые их помощники, среди которых много студентов и очень светлых голов. В любом случае, от меня огромное спасибо и так держать. В таких вещах есть очень важная дисциплина сложного текста и внимание к читателю.
Я очень рад, что наше право развивается не только по содержанию, но и по форме.
Всем весенних выходных
❤16👍6👎1
Артём Георгиевич Карапетов жаловался, что ему зачем-то на день рождения дарят много алкоголя, который он не пьёт.
"Коллеги, если хотите меня поздравить, лучше сделайте пожертвование на благотворительность"
Помните, в другом мире, идя на заседание круглого стола М-Логос, мы делали добровольное пожертвование Фонду "Подари жизнь". Артём Георгиевич очень ценит этот Фонд.
Сегодня нашему выдающемуся цивилисту 45.
Подарки доступны по ссылке
"Коллеги, если хотите меня поздравить, лучше сделайте пожертвование на благотворительность"
Помните, в другом мире, идя на заседание круглого стола М-Логос, мы делали добровольное пожертвование Фонду "Подари жизнь". Артём Георгиевич очень ценит этот Фонд.
Сегодня нашему выдающемуся цивилисту 45.
Подарки доступны по ссылке
podari-zhizn.ru
Cделать пожертвование
❤9👍4
Вчера нас покинул Дэниель Канеман
Я очень надеюсь, что читателям этого канала не нужно объяснять, о каком совершенно громадном учёном идёт речь. Если всё же эта фигура прошла мимо вас, я настоятельно призываю выбрать ближайшей книгой для чтения «Думай медленно, решай быстро».
Очень многие учёные и философы делали подход к пониманию, как мы мыслим, в чём наши ограничения и каким образом мы способны усовершенствовать механизмы и методы мышления. Амос Тверски и Дэниель Канеман своими трудами вывели нас на вторую световую скорость исследования этих вопрос. Это было абсолютным изменением правил игры.
Система быстрого и медленного мышления; ошибка базовой оценки; эффект привязки (якоря); фрейминг; предвзятость подтверждения; теория перспектив; эффект владения. Даже термины «когнитивные искажения» и «эвристики» вошли в обиход благодаря ним.
Наиболее фундаментальным из всех я считаю формулирование эвристики доступности. Я убеждён, что это самая распространённая и корневая проблема нашего мышления – мы выносим суждения исходя из когнитивной лёгкости возникновения той или иной мысли в голове. Нам интуитивно кажутся более правильными те объяснения, который субъективно более правдоподобны; те обстоятельства, которые легче вспомнить. Нам кажется, что самолёты – самая частая причина смерти при передвижении, тогда как это самый безопасный вид транспорта. Нам легче вспомнить новости о катастрофах. Мы оцениваем человека не по его поступкам в целом, а по тем, которые отложились у нас в памяти. Etc.
Или ещё. На ваше настроение, возможно, часто влияет ошибка смещенной выборки. Например, после этого поста в общем контексте может возникнуть ощущение, что мир сошёл с ума, а нас преследует злой рок (високосный год). В таком случае вы упускаете, что подавляющее большинство времени не происходит ничего, а иногда даже имеют место очень приятные события. Да и то, что на долгом отрезке ряд событий одного характера может просто совпасть по времени, более чем вероятно.
В 2019 году я ездил на летнюю школу по экономике и праву в Калининграде. Мне посчастливилось попасть на занятия к американскому юристу, который вёл курс по оценкам рисков. Я помню, как взахлёб делился с ним идеями из когнитивистики, которые в тот период перевернули моё воображение. По итогу курса он подарил мне подписанный оригинал “Thinking fast and slow”. Я нередко с приятной ностальгией смотрю на него на книжной полке.
Вчера взглянул с благодарной грустью.
Светлая память🥀
Я очень надеюсь, что читателям этого канала не нужно объяснять, о каком совершенно громадном учёном идёт речь. Если всё же эта фигура прошла мимо вас, я настоятельно призываю выбрать ближайшей книгой для чтения «Думай медленно, решай быстро».
Очень многие учёные и философы делали подход к пониманию, как мы мыслим, в чём наши ограничения и каким образом мы способны усовершенствовать механизмы и методы мышления. Амос Тверски и Дэниель Канеман своими трудами вывели нас на вторую световую скорость исследования этих вопрос. Это было абсолютным изменением правил игры.
Система быстрого и медленного мышления; ошибка базовой оценки; эффект привязки (якоря); фрейминг; предвзятость подтверждения; теория перспектив; эффект владения. Даже термины «когнитивные искажения» и «эвристики» вошли в обиход благодаря ним.
Наиболее фундаментальным из всех я считаю формулирование эвристики доступности. Я убеждён, что это самая распространённая и корневая проблема нашего мышления – мы выносим суждения исходя из когнитивной лёгкости возникновения той или иной мысли в голове. Нам интуитивно кажутся более правильными те объяснения, который субъективно более правдоподобны; те обстоятельства, которые легче вспомнить. Нам кажется, что самолёты – самая частая причина смерти при передвижении, тогда как это самый безопасный вид транспорта. Нам легче вспомнить новости о катастрофах. Мы оцениваем человека не по его поступкам в целом, а по тем, которые отложились у нас в памяти. Etc.
Или ещё. На ваше настроение, возможно, часто влияет ошибка смещенной выборки. Например, после этого поста в общем контексте может возникнуть ощущение, что мир сошёл с ума, а нас преследует злой рок (високосный год). В таком случае вы упускаете, что подавляющее большинство времени не происходит ничего, а иногда даже имеют место очень приятные события. Да и то, что на долгом отрезке ряд событий одного характера может просто совпасть по времени, более чем вероятно.
В 2019 году я ездил на летнюю школу по экономике и праву в Калининграде. Мне посчастливилось попасть на занятия к американскому юристу, который вёл курс по оценкам рисков. Я помню, как взахлёб делился с ним идеями из когнитивистики, которые в тот период перевернули моё воображение. По итогу курса он подарил мне подписанный оригинал “Thinking fast and slow”. Я нередко с приятной ностальгией смотрю на него на книжной полке.
Вчера взглянул с благодарной грустью.
Светлая память🥀
www.labirint.ru
Книга: Думай медленно... решай быстро - Даниэль Канеман. Купить книгу, читать рецензии | Лабиринт
Книга: Думай медленно... решай быстро (Thinking, Fast and Slow).📙 Автор: Даниэль Канеман. Аннотация, 🔝 отзывы читателей, иллюстрации. Купить книгу по привлекательной цене среди миллиона книг "Лабиринта" | ISBN 978-5-17-080053-7
🙏7
🎓Деперсонификация имущества
Что-то мне подсказывает, что недавно переданное на рассмотрение в СКЭС дело - это неплохой заход на телеологическое толкование и выведение экзотической идеи о деперсонификации имущества.
По фабуле ИП взял кредит и через какое-то время покинул этот мир. При этом Правительством предусмотрена субсидия для покрытия кредитных обязательств субъектов МСП. Из этого и исходил наследник ИП, который полагает себя универсальным правопреемником не только в долге, но и в возможности использовать субсидию.
Логический парадокс и юридический клинч в том, что наследник-то не ИП - не его Правительство планировало поддержать. А одним из условий предоставления субсидии является сохранение статуса ИП.
Моя смутная идея в том, что в данном случае нужно вывести телеологию (цель) предоставления субсидии. Она ведь поддерживает не конкретных физических лиц, а их бизнес. В этом смысле бизнес нашего ИП (кафе) остаётся и после его смерти и как никогда нуждается в поддержке. Тем более в данном случае субсидия была ковидная - покрытие возврата кредита на возобновление и поддержание деятельности.
Праву известны схожие примеры деперсонификации: иски к кораблю по морскому праву; лежачее наследство; банкротная масса.
Может, я гонюсь за красотой идеи, но кажется, тут красота была бы только в подмогу правильному решению.
Посмотрим, что скажет СКЭС. Кстати, "не профильная" коллегия по делам о наследовании.
P. S. Мои пару мыслей по этому поводу можно прочитать в кратком комментарии на PROбанкротство
Что-то мне подсказывает, что недавно переданное на рассмотрение в СКЭС дело - это неплохой заход на телеологическое толкование и выведение экзотической идеи о деперсонификации имущества.
По фабуле ИП взял кредит и через какое-то время покинул этот мир. При этом Правительством предусмотрена субсидия для покрытия кредитных обязательств субъектов МСП. Из этого и исходил наследник ИП, который полагает себя универсальным правопреемником не только в долге, но и в возможности использовать субсидию.
Логический парадокс и юридический клинч в том, что наследник-то не ИП - не его Правительство планировало поддержать. А одним из условий предоставления субсидии является сохранение статуса ИП.
Моя смутная идея в том, что в данном случае нужно вывести телеологию (цель) предоставления субсидии. Она ведь поддерживает не конкретных физических лиц, а их бизнес. В этом смысле бизнес нашего ИП (кафе) остаётся и после его смерти и как никогда нуждается в поддержке. Тем более в данном случае субсидия была ковидная - покрытие возврата кредита на возобновление и поддержание деятельности.
Праву известны схожие примеры деперсонификации: иски к кораблю по морскому праву; лежачее наследство; банкротная масса.
Может, я гонюсь за красотой идеи, но кажется, тут красота была бы только в подмогу правильному решению.
Посмотрим, что скажет СКЭС. Кстати, "не профильная" коллегия по делам о наследовании.
P. S. Мои пару мыслей по этому поводу можно прочитать в кратком комментарии на PROбанкротство
👍26🤔7❤1👎1
"Ад менее жесток, чем люди! "
(с) "Фауст" Гёте И.
Сегодня я должен был опубликовать пост с правовыми рассуждениями. Однако вынужден просить прощения. Этого не будет из уважения к самому праву. Подобно истерзанному, избитому человеку, ему нужно дать чуть отдохнуть.
Дело в том, что АС Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций миноритарных акционеров АО "Соликамский магниевый завод", приобретённых ими на открытых биржевых торгах, (!) в связи с тем, что при приватизации завода в 1990-е были якобы совершены нарушения.
Во всей этой и без того сомнительной игре, кажется, пробит грунт.
<...>
(с) "Фауст" Гёте И.
Сегодня я должен был опубликовать пост с правовыми рассуждениями. Однако вынужден просить прощения. Этого не будет из уважения к самому праву. Подобно истерзанному, избитому человеку, ему нужно дать чуть отдохнуть.
Дело в том, что АС Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций миноритарных акционеров АО "Соликамский магниевый завод", приобретённых ими на открытых биржевых торгах, (!) в связи с тем, что при приватизации завода в 1990-е были якобы совершены нарушения.
Во всей этой и без того сомнительной игре, кажется, пробит грунт.
Однако, учитывая сделанный ранее вывод, что спорные акции первоначально выбыли из владения государства в отсутствие законных оснований, следует считать, что все последующие сделки с такими акциями также являются совершенными в отсутствие законных оснований. Иной подход приводит к дифференциации правовых последствий, возникающих у собственников спорных акций в зависимости от способа приобретения акций, а также не достигает цели восстановления защиты нарушенного права.
<...>
Более того, государство в лице своих органов, обращаясь в суд с настоящим иском, преследует цель защиты публичного интереса, который связан с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц (не являющихся участниками спорного правоотношения), обеспечения обороны страны и безопасности государства. Такой перечень публичных интересов определен в статье 55 Конституции Российской Федерации и статье 2 ГК РФ, а в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2020 № 1106-О, указано, что реализация экономической свободы не должна противоречить публичным интересам общества и государства, связанным, в частности, с сохранением экономического суверенитета, обеспечением обороны страны и безопасности государства, в том числе экологической, а федеральный законодатель, руководствуясь целями защиты такого рода интересов, вправе устанавливать определенные условия осуществления и ограничения экономических прав.
😡36😢5👍2❤1👎1